法官是應該以事實判決,還是以法律法規判決?

遼寧脾氣哥


法官當然應該以事實為依據,法律為準繩進行判決!

但是在實際中,事實的認定存在人為的因素:

有真實的事實,也有虛假的事實;有扭曲的事實,也有變造的事實;有當事人熟知的事實,也有法官從證據中顯示的事實;有客觀的事實,也有主觀的事實…。

事實認定存在各種因素,同樣適用的法律法規也存在各種因素。

法官不是神仙,法官的知識和能力、時間和精力也有限。

只有事實認定真實可靠,適用法律正確,判決才是公正的!


順順順然


《辦案必須堅持”依事實為依據丶依法律為準繩”的原則》

我國現行現行憲法和三大訴訟法均規定了“依事實為依據丶依法律為準繩”的憲法原則和訴訟原則。法官判案,也就必須既堅持”依事實為依據”,又必須堅持”依法律為準繩”,二者缺一不可。

為什麼說”事實依據”和”法律準繩”二者原則缺一不可呢?

一,沒有”事實為依據”的判決是嚴重違法的判決。我國三大訴訟法均規定:我國法律規定公安丶檢察丶審判等辦案機關在依法辦理刑事丶民商事丶行政訴案件時必須堅持“依事實為依據”的法律原則,離開爭議事實的判決,即是嚴重的違法辦案應予追責的濫用職權的行為,又如同空中樓閣,也如同無源之水丶無根之木的荒謬的行為。

二,不”依法律為準繩”的判決,即不依照國家頒佈實施的法律丶法規,違揹人類公理丶自然規律和人類公共的倫理和社會主義核心價值觀的各類判決同樣是違反法律規定的,。我國三大訴訟法均規定:公安丶檢察丶審判機關在辦理刑事丶民商事丶行政訴案件時亦必須“依法律為準繩”,離開法律丶法規丶公理丶自然規律丶社會主義核心價值觀的判決均是嚴重違反訴訟原則的違法辦案的濫用職權應予追究責任的行為。

綜上所述 ,法官,以及其他辦案機關辦理案件都必須堅持”依事實為依據,依法律為準繩”的兩項訴訟原則,不得不經調查核實涉案的”事實”就胡判亂裁,也不得離開”法律”隨心所欲胡裁亂判,二者都必須兼顧丶二者都必須遵守,不得顧此而失彼,否則,法官或其他辦案人員將會受到黨紀國法的懲罰。

以上意見僅僅供參考,不當之處請見諒。


唐先明75443043


法院對案件作出判決,需要經過兩個步驟,缺一不可:一是查明事實,二是適用法律。

對事實的查明,應當兼聽則明。也就是說,所謂事實,並非當事人一方主觀認為的那樣,而必須基於雙方的主張進行認定,以有利於法官全面瞭解發生了什麼事情。

查明事實,必須以證據為基礎。當事人對自己的主張,負有舉證證明的責任,否則就要承擔不利的風險。以證據作為支撐的事實,才有可能為法官所採信。因此,打官司其實就是打證據。

而適用法律,就涉及到對法律的解釋。在查明事實基礎上,法官通過說理進行釋法,將判決理由公之於眾。很多人對判決文書的研究過程,又構成對法官裁判的監督,從而實現良性的互動。



風雲26610126


我就代理過一個勞動爭議案件,按法官事實判決卻違背法律的案例。當事人勞動者李欣,於1998年7月從紡織職高到錦州市企王襯衫廠實習月薪70元,1999年7月轉為集體所有制工人簽訂勞動合同。合同日期為1999年7月15日到1999年12月31日。1999年11月單位沒暖氣效益不好放假(庭審企業提交2000年到2011年企業有7個召回放假員工回單位補交社保公告,交的是員工8%和企業20%社保),2000年3月去單位問過上班事,單位班長說1車間上班,其餘放假,在這以後沒人找她上班,2001年5月李欣到單位辦理了結婚介紹信。2014年8月李欣到單位問勞動保險事宜,被單位勞資科徐成斌科長下發除名通知書,李欣由於曠工於1999年11月25日被單位除名,上邊有徐科長“2014年8月1日”送達簽字和蓋有單位公章。李欣不服提起勞動仲裁,錦州市勞動局以企業沒有證據證明1999年向李欣書面送達除名決定,而且以2001年李欣婚姻介紹信證據判決1999年到現在李欣與企業存在勞動關係。企業不服向錦州市太和區松山區法庭起訴,松山法庭判決企業敗訴,可是到錦州中院2015錦民終字00645號案件,企業卻勝訴了。而錦州中院王翔法官支持企業的理由是員工沒有放假證據,而且員工不上班是事實長期不上班不符合常理以勞動合同1999年到期為由以勞動合同法第44條判決李欣與企業2000年以後不存在勞動關係。

本人認為李欣不上班是事實,但法律規定並不能以不上班,單位可以違法解除勞動關係。勞動合同法第50條和遼寧省勞動合同規定第27條勞動合同到期要提前30天書面通知勞動者,因用人單位原因沒有給員工辦理解除勞動關係手續的(李欣的檔案還在單位),視為勞動關係延續,企業要為無法證明員工不續簽勞動合同舉證不能承擔法律後果。《遼寧省高級人民法院關於審理疑難勞動關係案件司法解答》第35項單位員工未有法定事由不上班參加勞動,單位也未解除勞動關係的,或解除勞動關係不符合規範的,企業要為員工補交社保和補發生活費。勞工辦(1995)179令企業解除勞動關係必須書面郵寄送達,郵寄送達不到的才可以公告送達。而且李欣的勞動合同有李欣的家庭住址錦州市女兒河鄉村金城堡村,沒有郵寄送達是無效的。王翔法官說解除勞動關係可以15年以後給你辦手續通知你。企業以曠工除名,法官按勞動合同到期判決就超訴訟範圍程序違法,從2001年的婚姻介紹信和2014年下達的除名通知書證據就已經證明李欣與企業存在勞動關係,婚姻介紹信日期明顯在1999年企業除名決定和勞動合同到期後,2014年的除名通知書就證明企業以前沒向李欣下達過除名通知,最高院勞動關係案件司法解釋規定用人單位無法證明勞動者收到解除勞動關係時間的,以勞動者主張權力之日為爭議之日。9幾年各效益不好企業放假常態,企業沒通知員工就解除勞動關係事必造成大量放假員工上訪。

無論員工是否知道召回上班信息,企業沒有證據證明員工是否知道,就應該按勞動合同法和遼寧省勞動合同規定及遼寧省高級法院規定執行,否則按事實不按法律判決,法律就是廢法,事實要靠證據證明的,否則認知會有偏差。


遼寧脾氣哥


根據我國《憲法》、《刑事訴訟法》和《民事訴訟法》的規定,人民法院依法行使審判權,不受行政機關、社會團體和個人的干涉。人民法院在審理案件時,必須以事實為依據,以法律為準繩。也就是說,法官在審理案件時既要以查清的案件事實為基礎作出判決,也要根據生效的法律法規作出判決。

不管是刑事案件、民事案件還是行政案件,法官都要在查清楚案件事實的基礎上依法作出判決。在開庭過程中的法庭調查,法院會對雙方當時人提供的證據進行詢問和核實。根據合法有效的證據,查明案件事實。反映在判決書上,經本院審理查明部分就是法院對案件事實的認定。

根據已經查明的案件事實 ,法官會選擇合適的法律作出判決。當然案件雙方當事人也都有對法律的適用問題發表意見的權利,任何組織和個人都不能剝奪當事人的上述權利。比如婚姻糾紛案件,法官在作出判決時,就必須以《婚姻法》及最高人民法院發佈的相關司法解釋為依據。如果法官存在適用法律錯誤的情形,當事人提起上訟以後,上級人民法院可以直接改判也可以發回原審人民法院重新審理。

綜上,法官在審理案件時既要以事實為依據又要以法律為準繩,二者並不矛盾。也只有堅持以事實為依據以法律為準繩才能作出經得起歷史和人民檢驗的判決。


榨汁小二郎


法官做出裁判,既會依據事實,也會依據法律,缺一不可。

這個問題涉及到的是法官的裁判過程。

這個過程從理論上說分為九個步驟。分別是:

第一步 固定權利請求;

第二步 確定權利請求基礎規範;

第三步 確定抗辯權基礎規範;

第四步 基礎規範構成要件分析;

第五步 訴訟主張的檢索;

第六步 爭點整理;

第七步 要件事實證明;

第八步 事實認定;

第九步 要件歸入 作出裁判。

通俗的解釋一下,拿到一個案件之後,法官會按照程序讓雙方進行舉證,然後根據拿到的證據對案件進行事實還原。

如果事實沒有查清,那麼就會按照舉證責任分配的原則,讓某一方當事人繼續舉證,如果他不能提供證據,那麼就會判他敗訴。

如果事實查清了,法官就開始分析這個事實裡面所涉及到的法律關係,然後按照相關法律規定來確定誰該承擔相應的法律責任,並做出判決。


奉天律師官司通


以事實為依據,以法律為準繩。

很多判決,公眾認為枉法裁判的,多半是事實缺少有理證據證實,而所謂的當事人所稱的事實,可能是真的事實,也可能是假的事實。

不管怎樣,法官不能在缺乏證據支撐的情況下聽信一面之詞。

而公眾,恰好聽了,信了。此外,公眾可以聽到什麼,基本取決於媒體,可能媒體為了博眼球故意製造引人誤解的宣傳,標題黨云云。

法官是不能在事實之外有主觀偏見的。

而公眾,最多的就是主觀情緒。

還有些案件,公眾認為也是枉法裁判的,可能是因為立法本身就是有缺陷的,而這也是不可避免的。這是法律本身屬性造成的。人非聖賢孰能無過,非是聖人的人造出來的法,當然也不可能一應俱全面面俱到。

所以公眾常認為司法是不公正的。而多數時候這種偏見,是源於帶著主觀情緒偏聽偏信,或者將立法的疏漏歸責給了執法者。


逗笨逗


以事實為依據,以法律為準繩。法官應當以證據擬定的事實,結合法律作出判決!

如果以真實的情況判決,公說公有理,婆說婆有理,還要證據幹什麼?還要法律幹什麼?

但是,目前的法制環境中,根本作不到以證據擬定的事實判決,稍有不慎,還要落得虛假訴訟、妨害作證的地步。難難難啊!


刑案辯護人


這也是以事實為根據,法律為準繩嗎?

非法侵入民宅警告拒不退出不與立案,反獲賠償,正當防衛被判刑,憲法賦予公民的住宅權人身權被剝奪

1995年12月26日,河北省邯鄲市峰峰礦區公安分局對代智明傷害一案提請批捕。因證據難以定死,案件反覆多次。該案材料顯示:因小孩打鬧,代智明與其三嫂牛貴鳳發生口角並廝打。後牛貴鳳跑回其孃家叫來其姐姐牛菊花、哥哥牛忠國和其父牛重祥,母付東雲也聞訊而至,此時代智明警告牛家五人離開私人住宅,牛家拒不離開。在代家和代智明發生廝打。廝打中,代智明用一把菜刀將牛貴鳳面部、牛菊花頭部砍成重傷,將牛重祥頭部、付東雲左手砍成輕傷。此案後果嚴重,如無其他情節,定代傷害罪無疑。但在審查中,代智明辯稱:自己是在被牛家一家人打得實在受不了,被逼無奈才持刀傷人,是正當防衛。而牛家所有人都說一進門即被代用刀砍傷。提審時,代提到案發時他正在給別人修錄音機,修好後正在試錄,現場情況全部被錄了下來,真實情況一聽即知,錄音帶已交給公安機關。據此,我們立即要求公安機關移送錄音帶。錄音帶移送過來後,經過反覆辨聽,判定錄音帶確實錄下了打架的全過程,代確有防衛情節。鑑於代有防衛情節,並能主動投案自首(是報案不是自首),經研究認為,沒有逮捕必要,於是作出不批准逮捕決定,公安也沒有放人,後檢察院以故意傷害罪向法院提起公訴,判代智明故意傷害罪兩年,賠償4782.80元。

《中華人民共和國憲法》第三十九條 中華人民共和國公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

我請違法者離開我的住宅這是《中華人民共和國憲法》和法律賦予公民的基本權力,這一情節不與認定是侵犯和剝奪了公民的人身權、住宅權,不認定非法侵民宅就是縱容犯罪,危害社會治安,是法律和當事人不能容忍的。為違法犯罪行為做保護傘。

法院對非法侵入民宅這一重要事實,原判沒有認定,只是說有一定過錯,對他們的犯罪不了了之,不作任何處理,這是對違法犯罪的縱容,

故意隱瞞事實真相:根據《刑訴法》第33條規定,在起訴書和判決書中有利於當事人的關鍵細節一字不寫,事發前我對他們說:“我現在請你們出去,否則,我告你們法侵入民宅”。這句話具有法律效力,是《憲法》賦予公民的基本權利,如果這一細節寫在公訴書和判決書上,我相信任何一個司法機關都寫不成這份起訴書和判決書的,這一細節在本案中起著舉足輕重的作用,關係到案件的公正性和對《中華人民共和國憲法》和法律尊嚴的維護。

為捍衛《中華人民共和國憲法》和法律尊嚴,保護公民權利不受侵犯和剝奪,依法支持公民通過正當防衛同犯罪行為作鬥爭,保護見義勇為、正當防衛之行為,弘揚社會正氣。

特此 提出刑事監督申請

此致:河北省人民檢察院

案發現場錄音及資料 搜索 代智明正當防衛案

資料有公訴書 判決書 控告書 申訴書


代智明DZM


應當依程序法規定完成對證據的認定,以便確認雙方的對錯之責。再探尋法庭證據在時間節點上與之對應的實體法條,然後依實體法法條確認雙方權利與義務,完成對案件審理。最後直接宣判。但發現庭審證據是法律行為證據的除外。因法律行為證據本身就是行政行為依程序法和實體法對具體事實或人的行為的處理結果。若原告要求落實該證據,則該證據所涉執行人一定涉嫌刑責。理當移送檢察院進行公訴。可最高法行申369裁定竟不顧該再審案能進入程序是最高法審委會把該案定性成疑難複雜的重視態度,也不顧該裁定載明,河南省高級人民法院另查明,伊川縣政府在二審庭審中認可其對類似土地同意給予一定的補償,但未向該院提供其補償標準的事實驗證了《伊河大堤工程佔地及附屬物補償費用使用情況及下步建議》文本就是被申請人的法律行為證據!假設承辦人在該裁定中否認文本證據的理由成立。那麼2016豫行終2340號行政判決中的認定即張同圈經當地基層組織同意,又長期佔用涉案土地,且伊川縣政府在此次伊河大堤工程建設中又對此類佔地行為承諾予以補償。故應當認可張同圈具有獲得補償的正當權益的事實。就不是已經生效的判決之認定。這與2016豫行終2340號是生效的判決相矛盾。因此假設不成立,即承辦人否認文本證據的理由不能成立!也正因如此,該裁定的承辦人該不該就終審解決補償的結論即張同圈所要求補償問題,可通過其他途徑解決的結論給具體指出是讓張同圈去找神先要,還是去尋鬼怪要給出個定論?!就這樣,承辦人把文本證據中第一項第三款載明的183.821萬元補償款變成了唐生肉!


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